§ 4. Законы XII таблиц - первооснова римского права
Известный римский политический деятель и юрист Марк Тулий
Цицерон утверждал, что древние Законы XII таблиц создали боги, а не люди. Эти
законы, по его оценке, подобны "лебединой песне", которую исполняли
дети в римских школах. Зная закон с раннего детства, римские граждане, опасаясь
вызвать гнев богов, старались, как утверждал Цицерон, их не нарушать.
Отбрасывая идею о божественном происхождении законов XII таблиц, тем не менее,
необходимо отметить, что "слуги бога" - жрецы, будучи первыми
юристами и монополистами в знании норм обычного права, сыграли определенную
роль в разработке и принятии данного памятника древнеримского права.
В середине V в. до н.э. большинство римского народа
(плебеи), страдая от произвола жреческих судов, требовали от находящейся у
власти аристократии (патриции) введения светского суда и записи норм обычного
права. В 462 г. до н.э. Рим направил 10 юристов в Грецию, которые,
познакомившись с афинским правом, разработали 10 таблиц законов. Народное
собрание и сенат Рима их одобрили, добавив две таблицы. Эти законы были
написаны на 12 деревянных досках, которые выставлялись на городской площади. В
Риме утвердилось мнение, что каждый гражданин должен знать их наизусть, чтобы
выполнять свои обязанности и не отговариваться незнанием закона.
Подлинный текст Законов XII таблиц не сохранился. Его
отдельные нормы удалось обнаружить в сочинениях древних авторов. Как и
предшествующие памятники рабовладельческого права, они несли на себе отпечаток
казуистичности, формализма и, в основном, были посвящены регулированию имущественных
отношений в римской общине ("цивитас"). Римское цивильное право было
более известно в то время как право квиритов ("квирит" - мифическое
существо, покровитель древних римлян). Законы XII таблиц являлись в своей
основе записью норм обычного права и регулировали не публичные
(государственные), а частные (между гражданами) отношения. Им были уже известны
важные юридические понятия: правоспособность (способность быть субъектом,
носителем права), юридические лица (предприятия, наделенные правоспособностью),
физические лица (люди). Правоспособность слагалась из трех состояний: 1)
свободы; 2) гражданства; 3) независимости в семье.
Римское частное право давало подробную классификацию
вещей. Оно определило, какие предметы могут быть объектом сделок, а какие - изъяты
из гражданского оборота (море, воздух и др.). Вещи делились на движимые и
недвижимые, простые и сложные, делимые и неделимые, а также на манципированные
и неманципированные. В группу манципированных вещей входили земельные участки,
здания, рабы, скот. Отчуждение таких объектов могло происходить лишь с
соблюдением специального обряда "манципации" (от латинского слова
"манус" - рука). Сделка заключалась в присутствии пяти свидетелей,
весодержателя и сопровождалась ударом куском меди о весы, произнесением
установленной словесной формулы, наложением руки на приобретаемую вещь и т.д.
Обряд манципации должен был затруднить доступ к квиритской собственности
неримским гражданам.
Римское право различало понятие собственности, владения и
держания. В первом случае собственник вещи являлся ее полным юридическим
обладателем, во втором - имелось в виду фактическое господство лица над вещью,
соединенное с желанием считать ее собственностью. Законы XII таблиц установили
право на чужие вещи (сервитуты), которые делились на сельские (право проезда и
прогона скота по чужой территории) и городские (запрещение загораживать свет,
возводить высокое строение и др.).
Признавалось два основных способа приобретения
собственности: производный (когда правопредшественник передавал свое право на
вещь приобретателю в силу сделки, по наследству, по давности владения) и
первоначальный (без правопредшественника; был основан на самоличных действиях
приобретателя). Виды первоначального приобретения: 1) захват бесхозной вещи; 2)
приращение, т.е. превращение прежде самостоятельной вещи в существенную часть
другой вещи; 3) соединение вещей; 4) спецификация (переработка) вещей.
В Законах XII таблиц были предусмотрены отдельные частные
случаи уничтожения или повреждения чужих вещей, что влекло за собой
ответственность возместить причиненный ущерб. Обязательства возникли из
деликтов (правонарушений) и из договоров. Характерной чертой этих обязательств
является не только имущественная, но и личная ответственность обязанного.
Неисполнение договора не требовало иска, а непосредственно влекло за собой
юридические последствия. Кредитор накладывал свою руку на должника, уводил к
себе в дом и держал в течение 60 дней, пока должник не уплатит долга. Если
должник не мог сделать этого, его продавали в рабство или убивали. Налицо
пример санкционированного самоуправства: взыскание налагалось без решения суда,
самим кредитором.
Брак был видом особой сделки (путем покупки невесты с
соблюдением обряда манципации). Брачный возраст для девочек - 12 лет, для
юношей - 14.
Сохранялась и другая, более древняя, форма брака, который
совершался путем религиозного обряда, требовавшего присутствия жрецов, 10
свидетелей и сопровождавшийся церемонией вкушения брачующимися особых лепешек.
Ко времени Законов XII таблиц получила развитие новая форма брака, особенностью
которой было правовое равенство между мужем и женой. Он назывался браком
"сине ману" и его следовало возобновлять ежегодно. Каждый из супругов
был вправе в любое время прервать брачные отношения. Их имущество находилось в
раздельной собственности. Супруги могли вступать между собой в сделки. При этом
все издержки по содержанию семьи лежали на муже, но жена должна была приносить
своему мужу приданое, выгоды от пользования которым последний обращает на
содержание семьи. В случае развода приданое возвращалось ей. Жена, прожившая в
доме мужа год, попадала автоматически под его власть. Брак "сине
ману" превращался в свою противоположность - в брак с властью мужа
("кум ману"). Чтобы избежать его, жена имела право не менее трех ночей
в году проводить вне дома своего мужа (например, у родителей). Тем самым
прежние брачные отношения разрывались и снова возобновлялись, если того желали
супруги, на основе "сине ману".
При браке "кум ману" семейные отношения
характеризуются неограниченной властью домовладыки. Все лица, проживающие в его
доме, назывались агнатами. Все другие родственники домовладыки, находящиеся вне
дома, считались когнатами.
Имущественная правоспособность наступала для римского
гражданина позже политической - не ранее смерти отца. Единственная возможность
для освобождения сына при жизни отца - через троекратную продажу в рабство. По
отношению к своей семье он становился когнатом, не имеющим права на наследство,
как и его дети и внуки.
Если не было завещания, все сыновья, состоящие под
властью отца, получали после его смерти равную долю имущества.
Имущественные споры разрешались в ходе гражданского
легисакционного процесса. Он состоял из двух стадий. Первая стадия начиналась с
подачи искового заявления претору (судье). Основная концепция римского права
гласила: нет иска - нет правонарушения. Ответчик вызывался самим истцом,
которому дозволялось применять силу. Процесс осуществлялся в форме борьбы за
спорную вещь. Сначала истец, а затем ответчик налагали на нее палочку-виндикту
(укороченное копье - символ древнего способа завладения вещью) и вносили залог.
Виндикция сопровождалась произнесением сторонами особой формулы, содержание
которой зависело от характера дела. Формулы эти составлялись жрецами и
хранились в тайне. На второй стадии гражданское дело рассматривалось судьей по
существу. Любая ошибка в проведении процесса вела к проигрышу дела.
Законы XII таблиц составили первоначальную основу
римского права. Римляне высоко ценили свои законы. Тит Ливий называл их
"источником всего права".
Дальнейшее развитие римского права в значительной мере
осуществлялось путем толкования Законов XII таблиц, издания на их основе
преторских актов. Правовую силу имели консультации юристов, их научные и
учебные труды. Но основным источником римского права в период поздней
республики и монархии являлся закон. Появляется "право народов",
регулирующее отношения между римлянами и иностранцами. Римское цивильное право
подразделялось на публичное и частное. В сфере последнего происходят глубокие
изменения. Развитие товарно-денежных отношений привело к появлению преторской
или бонитарной собственности, которая создается в результате разрешения судом
имущественного спора.
Возникают новые виды сервитутного права: эмфитевсис и
суперфиций. Под первым понималась наследственная аренда участка земли за плату,
под вторым - пользование строением, сооруженным на чужом участке, собственнику
которого полагалось вознаграждение.
Римские юристы подробно разработали учение о договорах и
сделках, об их способах обеспечения. Договоры (контракты) делились на 4 группы:
реальные, для обеспечения действительности которых необходима была фактическая
передача вещи; вербальные, при их составлении требовалось произнесение
определенных словесных формул; литеральные, они оформлялись документально;
консенсуальные, для обеспечения действительности которых достаточно было
соглашения участников сделки. К реальным контрактам относились заем, ссуда,
поклажа, залог. К вербальным - словесное обещание выполнить обязательства. К
консенсуальным контрактам относились: купля-продажа, наем, поручение, договор
товарищества.
Повсеместно утверждается брак "сине ману", т.е.
брак-сделка, преследующая имущественные выгоды, брак по расчету. Граждане
предпочитали не иметь семьи и детей. Стремясь восстановить римскую семью,
император Август издал несколько законов, сочетавших уголовное наказание за
разврат и супружескую неверность со средствами экономического стимулирования
добропорядочных семейных отношений. Так, лицам, достигшим брачного возраста, но
не состоявшим в браке, было запрещено принимать наследство по завещанию.
Граждане, состоявшие в браке, но не имевшие детей, могли принимать его в
половинном размере. Был введен налог на холостяков и обещаны награды тем, кто
женится и выходит замуж. Но эта попытка Августа спасти римскую семью с помощью
законодательства не имела успеха и в дальнейшем от данной попытки отказались.
В наследственном праве самым важным явилось признание
права наследования и за теми кровными родственниками, которые прежде его не имели.
Законными наследниками были признаны кровные родственники вплоть до шестой
степени родства. Ближайшая степень родства исключала последующую.
В 304 г. до н.э. некий Гней Флавий выкрал и опубликовал
судебные формулы. Жрецы потеряли право отправления правосудия и возможность
наживаться на продаже формул. На смену легисакционному процессу по гражданским
делам приходит формулярный. Выслушав стороны, претор сам составлял юридическую
формулу иска и направлял дело для рассмотрения по существу нижестоящему судье.
Нет формулы - нет иска. Судья исследовал фактическую сторону дела в пределах
данной ему формулы. В таком процессе истец и ответчик не могли обойтись без
помощи юристов.
В период империи действовал экстраординарный процесс.
Деление процесса на две стадии было отменено. Судья рассматривал дело по
существу сразу после того, как выступят стороны и их адвокаты. Он же оценивал
доказательства. Вызов ответчика и исполнение решений являлось уже полностью
делом государства. Вводилось взимание судебных пошлин и издержек. На решение
нижестоящего судьи стала допускаться аппеляция.
Нормы уголовного права Рима не превзошли по уровню
разработки законы Хаммурапи и Ману. Многие составы преступлений не были
зафиксированы римским законодательством. Наличие законов не исключало
произвола. Так, императоры Рима не были связаны законом и могли по своему
усмотрению определять, что преступно и что таковым не является. В этом случае и
наказание было произвольным. Вместе с тем необходимо отметить, что в римском
уголовном праве очень рано различаются преступления публичного и частного
характера. К первой группе относились преступления против римского государства
и церкви: измена, мятеж, заговор, сопротивление власти, богохульство,
колдовство и др., а ко второй - воровство, посягательство на личность,
уничтожение и повреждение имущества. Система показаний носила террористический
характер. Кроме смертной казни применяются каторжные работы, ссылка, изгнание
из пределов государства, заключение в тюрьму, имущественные штрафы и телесные
наказания. Широко практикуется конфискация.
До II века до н.э. в уголовном процессе не было
установлено никаких правил судопроизводства. Магистраты производили
расследование уголовных дел и выносили приговоры по ним, руководствуясь
собственными усмотрениями. В период монархии в судах вводится инквизиционное
разбирательство (соединение следственных и судебных функций, секретный характер
производства, отсутствие состязательности, применение пыток при допросе и
т.п.).
С падением Западной Римской империи навсегда ушло в
прошлое и стало достоянием истории римское государство. Что касается римского
права, то историческая его судьба необычна. Еще почти 1000 лет назад оно
развивалось в условиях раннефеодального Восточно-римского государства
(Византия) и было воспринято с изменениями и дополнениями многими
средневековыми, а позднее и буржуазными государствами.